商標與專利保護

五個不可不知的中國專利申請要點

資料來源: CtR 智群知識產權事務所

國家為了保護專利權人的合法權益,專門制定了《中華人民共和國專利法》,為的就是鼓勵發明創新,促進科學技術進步和經濟社會發展。在申請專利的過程中,有一些小知識不得不加以注意,要不然就會事半功倍。今天筆者就來分享一下五個中國專利申請的要點:

 

三大中國專利類型

申請中國專利,可分三大類型:

 

(1)發明專利

產品發明:是指經過人民智力勞動創造出來的各種製成品或者作品。這些作品是自然界中從未有過的,靠發明人的創造性勞動才得以出現,例如機器、儀器、裝置、用具和各種物質等。這種發明可以是一種獨立的產品,也可以是一種產品的一個部件。

方法發明:是指把一個物件或者某一種物質改變為另一種物件或者物質所利用的手段,促使它們在品質上產生新改變或者成為另一種物質或者物品。這種方法發明可以是機械方法發明、化學方法發明、生物方法發明等等。

 

(2)實用新型專利

實用新型,顧名思義就是較為新型的實用發明。實用新型和發明雖然都是科學技術上的發明創造,是一種技術方案,但兩者又有著各種各樣的區別。實用新型對一些技術領域不進行保護,保護範圍相對也會窄點。

 

(3)外觀設計專利

外觀設計專利不同於其他專利的是,它是針對工業產品具有裝飾性的或者藝術性的外表。

 

(4)受保護且不被侵權的發明

發明,是一種高水準、技術性的一種智力創造的體現。不單單想法要比其他人快,還要更新穎更先進。如果在專利申請日前本國內或外國已經公開知曉或者公開實施過的發明,又或者是被本國內或外國已公開刊載過的發明均不能獲得專利。但如果是選用了眾所周知的技術或材料而取得了預料之外的效果,存在著有結構和技術原理等的不同,該發明還是會被認可的。

 

(5)專利共有

很多人會存在爭議的是當發明創造是團體行為的情況下,專利的所有權應當如何合理的分配。如果事先對權力的分配有約定,那就跟從約定。所有人可以根據貢獻或者預先確定的比例進行分配,也可以對共有專利權或專利申請權不分等額、平等得共同享有權力。許可他人實施該專利的,收取的使用費應當在共有人之間分配。

 

申請專利時應當考慮的因素

  • 是否充分理解了發明的內容,是否能足夠體現作用以及效果;
  • 與最新周知的案例及現有物品的比較是否有差別;
  • 是否把握了課題的解決手段和研究了代替方案;
  • 是否研究了新穎性的效果並確立了其中的重要因素;
  • 根源性發明特定事項的確定;
  • 回避其它公司的專利

 

專利權的期限

申請中國專利權會永久地擁有嗎?

不是的。中國發明專利權的期限為二十年,實用新型專利和外觀設計專利權的期限為十年,均從申請日起計算。專利權人應當自被授予專利權的當年開始繳納年費,若沒有按照規定繳納年費的,專利權會在期限屆滿前終止。

 

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商標被侵權時該怎麼辦?

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許多企業在打造品牌的時候,往往會遇到很多的問題,最後不得不更換品牌,或者花巨大的代價去挽回品牌。商標侵權是最常出現的問題之一。那麼,當公司商標被侵權的時候,應該怎麼做呢?

 

商標侵權就是在沒有正當權利來源的情況下,他人將注冊商標相同或者近似的商標用於指定商品、指定服務相同或者近似的商品服務的時候,商標權擁有人可以選擇採取民事和刑事上的措施維權。

 

民事上的措施

 

一、請求停止侵權行為

商標權擁有人或者專用使用權人對侵害自己商標權或者專用使用權的人或者是有可能會侵害的人,可以請求停止對方的侵權行為或者請求對對方採取預防侵權的措施。商標法裡面有規定,有請求權的是商標權擁有人或者專用使用權的人。一般的使用權屬於債權性的權利,所以,根據這一點也有人會認為一般使用權不具備請求停止侵權行為的權利。

 

對於商標侵權,行使請求停止侵權行為的權利是很有效的,但是為了能夠恰當地應對商標的侵權行為,可以選擇根據民事保全法提出臨時的處理。為了能使保全命令得到認可,除了必備的保全權利以外,還需要具備保全的必要性。由於停止侵權行為是臨時確保債權人,即商標權人的被保全權利內容的臨時處理,所以有關保全的必要性需要有嚴格的判斷。

 

二、請求賠償損失

因故意或者過失侵害商標權或者專用使用權的侵權人,有責任向權利人賠償由此造成的損失。此外,侵害他人商標權或者專用使用權的,被認為其侵權行為有過失。由於商標權的存在已經被商標公告和註冊原件所披露,所以生產經營者更加有義務的去注意。因此,侵害人為了免去不必要的損失更需要去舉證來證明自己。

 

三、請求返還不當獲利

 

法律上有著明文規定“即使沒有法律的原因,以他人的財產或者勞務損失而受益的時候,獲利者有義務返還以此利益為限度的該部分利益”,通常這個規定在商標權中也是適用的。即使有沒有擁有商標權,在法律內外,不是屬於你的東西就始終都不是屬於你。

 

四、請求銷毀構成商標

可以請求銷毀構成商標權侵權的物件。

 

五、請求採取措施恢復名譽

作為恢復名譽的必要措施,可以請求在報紙等上刊登賠罪廣告或者是通過電視播放道歉聲明等的權利。

 

刑事上的措施

對於商標侵權可以給予刑事上的處罰,但它不屬於像專利權和實用新型權侵權之類的親自控告罪,而是檢察院自己調查、取證、起訴,也就是說屬於公訴罪。但通常是商標權擁有人上訴後檢察院才開始調查的。因此,商標權人要充分管理好自己的商標,不能對侵權行為和模棱兩可的行為視而不見。一旦開始發現有侵權行為,第一時間就要開展維權。

 

商標被侵權,首先就是儘量收集多一點證據,比如侵權的產品的事物、圖片、視頻等等,其次就是核查商標註冊證的情況,有需要商標變更的話及時做好變更,避免到時候企業的注冊商標出現問題。最後就是委託專業的律師或者代理機構,對生產侵權產品的地方的相關機構舉報了。

 

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在考慮能不能註冊商標方面,怎樣判斷近似商標?

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世界上總有一些喜歡不勞而獲、順手牽羊的人,可謂“野火燒不盡,春風吹又生”。不法商家為了借助正規註冊商標的名氣而製造出外觀看上去或觀念上雷同的商標。那麼,怎樣判斷近似商標呢?

 

可以從以下三個角度進行判斷

 

所謂近似商標就是指商標用於和所指定的商品相同或者相近的商標和服務的時候,會引起交易者、消費者對這個商品和服務來源的混淆。這一點,由三個方面來看出:

 

1.外觀、稱呼、觀念是否相似

在外觀相似的時候,就是兩個商標的文字、圖形、記號等商標的外觀產生混淆的情況;在稱呼相似的時候,使很多消費者在購買商品的時候因為兩個商標的稱呼雷同而產生混淆;或在意義、觀念相似的時候,兩個商標所具有的意義相同或者雷同,例如雷碧、旺好牛奶、康帥傅等的雷同商標。

 

2.在不同的場合、不同的時間觀察

兩個商標是否近似,就是在同一時間同一地點進行直接對照、比較、進行判斷,這叫“對比觀察”。相對應的是,把兩個商標分別在不同時間和地點進行觀察,看是否會混淆的判斷叫“隔離觀察”。這種“隔離觀察”在判斷外觀是否近似十分重要。在很多時候雷同商標和正規商標會由於是同一類產品而被放在同一貨架甚至是相鄰的位置,在購買的時候就需要進行“對比觀察”了。

 

3.觀察整體和部分

商標是由文字、圖形、記號或者這些要素的組合,也可以由這些要素和色彩的組合構成。判斷商標是否相似,要綜合上述各部分的要素,著眼整體的構成,也就是要“整體觀察”。因為任何一個商標總有一個特定的部分特別容易引起消費者的注意從而導致會根據該部分來辨認商品的真偽。

 

在中國,人民法院認定中國商標註冊近似,是按照以下原則進行:

  • 以相關公眾的一般注意力為審查標準;
  • 既要進行對商標的整體對比,又要進行對商標主要部分比對,比對應當在比對物件隔離的狀態中分別進行;
  • 判斷商標是否近似,應當考慮請求保護注冊商標的顯著性和知名度;
  • 商標使用在所對應的產品。

 

商標的外觀、觀念、稱呼的近似,就使用這個商標的商品來說,只不過是推測有可能會誤認和混淆其來源的一般標準,如果存在上述三個方面中任何一個相似,而其他幾個方面都有明顯不同,則根據交易的實際情況等不能認為會誤認混淆商品的來源,對此不能將它解釋為近似商品。

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什麼情況下屬于商標侵權?

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總有些人抱著僥倖的心理,想借助別人的名氣仿造出一個類似的品牌,坐享漁翁之利,但這樣已經屬於商標侵權了。

 

顧名思義,商標侵權也叫商標侵權行為,就是指行為人未經商標權擁有人的同意,註冊相同的商標或者近似商標使用,或者註冊妨礙、干涉或損害商標權擁有人合法權益的行為。侵權人通常需承擔停止侵權及賠償的責任。情節嚴重的,還要承擔刑事責任。那麼,什麼情況之下屬於商標侵權呢?

 

近似商標也被視為侵權

商標權擁有人均享有“制定商品或者指定服務中使用注冊商標的權利”。此外,為了賦予商標權應有效力的實效性,不光是他人使用同一商標,並且他人使用近似商標也會被視為商標侵權行為,商標法授予禁止他人使用或者打擊這種行為的權利。由於專用權有獨佔的排他性,所以在專利局即使有相同的商標重複註冊,自己的注冊商標也可以不受限制地使用。商標權的權利範圍有以下的界定:注冊商標的範圍為商標註冊申請時所附申請書的商標樣本,指定商品或者指定服務的範圍按申請書所規定的執行。

 

商標權受到一定的限制

商標權在日本具有全國獨佔排他性。但以下情況也會受到效力的約束:

 

被設定為專用使用權或一般使用權

商標權擁有人對第三者授予了專用使用權時,商標權的效力就會受到該範圍所限制,商標權擁有人就在授予權利所規定的範圍內喪失商標權的專用權。此外,已經得到一般使用權且可以註冊的,即使專用使用權被授予給其它人,但該一般使用權並不會因為專利權而消失,而且還可以繼續使用同一個注冊商標;

公益方面的理由,商標禁止權會受到限制;

 

和外觀設計專利權、著作權等相抵制而受到限制

在和他人先申請的專利權、外觀設計專利權、先產生的著作權等關係上,商標權的專用權自身受到限制的時候,不能使用所註冊的商標;

 

其它的限制

因為要優先承認正在使用的人的權利,所以在法律規定上有優先使用權、正在使用權等等,在這種情況下,該禁止權也會受到限制。另外,在第三者簽訂合同的時候也將受到限制。

 

商品商標和服務標章的侵權行為不同

商標權與專利權同樣是擁有獨佔排他性的權利,商標被侵權的時候也可以請求停止侵權行為和損失賠償。根據商標法,除了使用相同商標或近似商標屬侵權行為之外,在有預備侵權行為時也該視為商標侵權。此外,對於獲得防衛商標註冊的著名商標,可將在注冊商標的商品、指定服務或者非類似商品、指定服務中使用相同商標及預備侵權的行為也視為侵權,這樣就擴大了商標權的禁止權。不在商標權效力範圍內所使用的商標,商標權的效力不起作用。商標法正逐漸完善,全面地保護商標權擁有人的權益。

 

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如何判斷設計專利是否侵權?

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人們常常會搞混外觀設計專利的價值,“外觀設計”是具有使用價值的,就算是不申請專利也是可以使用的,因為“設計”本身就是有使用價值的。但是如果“外觀設計”申請了專利權的話,那麼權利也是有使用價值的,價值的大小就是這項專利被他人使用願望的大小。

 

而隨著中國企業和個人知識產權意識不斷提高,越來越多的企業和個人也對自己的技術和設計進行了專利申請,那麼引發的專利侵權糾紛也是比較多的,下面我們就來看看如何判斷設計專利是否侵權?

 

  • 從一般消費者的角度來觀察

在對產品進行侵權判定的時候,需要從一般消費者的視角進行觀察和判斷,而不是從設計人員的視角來進行判斷。因為設計人員都是掌握了更多的設計特徵,他們更容易注意到很多細微的細節變化,其實這些不容易被察覺的變化在侵權判定中是不會考慮到的。

 

  • 進行間接的對比判斷

也就是讓一般的消費者在不同的時間和場合,對侵權產品的外觀設計以及涉案外觀進行觀察,而不是將二者放在一起進行對比觀察,因為侵權的產品多多少少都會在細節上有一些改動。但是消費者在不同的場合觀察侵權產品外觀和涉案外觀設計時,往往會注意到一些不易觀察的細節變化。

 

  • 從整體綜合的角度進行判斷

侵權判定一定要遵循整體觀察、綜合判斷的原則,因此不必要看重一些細節和局部的差異,也就是不能因為某一處的差異來判斷二者是否相似,而是從一個產品的整體來進行判斷。相同的點越多則越相似,若僅是局部上有差異的話,應該是判定為相似設計。

 

判斷設計專利是否侵權還可以從設計空間的大小、設計的要點以及色彩的角度來判斷,這些原則都不是單獨孤立的使用,而是要整體觀察、綜合判斷。

 

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香港專利申請要點解析

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隨著企業業務的不斷發展和擴充,現今台灣和國內不少企業想要將自己的業務擴展到香港市場上。那麼想要進軍香港市場的話肯定是需要申請註冊香港專利的,很多對香港專利註冊不清楚的申請人就容易走彎路,那麼接下來我們就來看看香港專利申請的一些要點。

 

香港專利有標準專利(相當於大陸的發明專利)、短期專利(相當於大陸的實用新型專利)和外觀專利這三種,下面我們就分別來看看:

 

香港外觀專利

需要提供的資訊有申請的外觀設計名稱、發明人的姓名、地址、國籍以及申請人姓名或名稱、地址、國籍等,也需要提交一份委託申請書,且必須是由申請人簽字的原件。其他需要提供的材料還有產品的外觀設計照片,同時建議大家申請色彩保護的專利,也需要提交彩色和黑白圖片。之後就是簽署委託代理合同和申請權屬聲明了,香港外觀專利保護的期限為5年,最多可以續展4次且每次也是5年。

 

香港短期專利

短期專利只進行形式審查而不作檢索和實質性的審查,這種申請需要提交奧地利、澳大利亞、中國等國家中其一的專利局的申請報告。短期專利申請需要的材料有產品的說明書、權利要求樹以及摘要等,以及制定國家專利局出具的檢索報告,有優先權的也要申請提交優先證明文件。短期專利申請不會依賴于中國的發明或者是申請,因此一項發明或者是創作只要是在香港得到了專利保護,不需要再向中國專利局提出同樣的申請了。

 

香港標準專利

需要的資料有指定專利局的公開文本,包括PCT申請公開文本,以及中英文摘要和發明的中英文名稱。申請人應該向指定專利局提出申請,在該專利被專利局公佈的6個月內像香港知識產權局申請備案。註冊處經過審查之後授予註冊以及公佈,標準專利的保護期限一般是二十年。

 

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香港專利怎麼申請?

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眾所周知香港是中國的一部分,但同時她又有自己的一套法律體系,這就導致香港的專利制度有別於中國。香港專利又分為標準專利和短期專利兩種,接下來我們就來詳細地瞭解一下:

 

香港標準專利的有效期最長可以達二十年,想要得到標準專利的保障,就需要專利申請人在中國、英國或者歐洲專利局所發表的專利申請日期的六個月內,向香港專利註冊處提出申請即可。

 

申請標準專利的批准是需要以中華人民共和國國家知識產權局、歐洲專利局和聯合國專利局,這三個專利局批予的專利註冊為基礎的。申請香港標準專利一般要經過兩個階段,一是提交指定專利申請的記錄請求,也就是在以上三個專利局發表的專利申請;二是已經獲得三個專利局的批准之後,就需要在香港提交註冊與批予請求。

 

香港短期專利主要就是為商業壽命短促的發明提供的保障,短期專利的有效期最長可以達8年,並且其申請是必須要通過形式上的審查,這樣才能獲得批予專利。

 

申請香港短期專利需要以其中一個國際查檢主管當局,或者是其中一個指定專利當局所製備的查檢報告為基礎。比如擬在中國香港申請的短期專利,就需要提交批予申請,並且也要提交所需的檔和資料來做支援。

 

香港專利申請需要提交的檔:

  • 記錄請求、已發表的指定專利申請副本、發明的中/英文名稱、申請人的姓名/地址、在中國香港提供送達文件的地址以及有關的資料和檔和譯本等等。
  • 香港專利申請可以選擇專業的專利申請機構,因為畢竟申請專利是很專業的,找專業的機構進行申請會更加順暢。

資料來源: CtR 智群知識產權事務所

美國專利怎麼申請?

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專利說白了就是一張紙,而這張紙是政府授權給發明人的一個壟斷權利。申請專利的條件必須是發明人本人申請,不是本人發明的就無法進行專利申請。現在國家和社會都比較注重視專利保護了,也有不少人會選擇申請美國專利,那麼下面我們就來看看美國專利是怎麼申請的。

 

一般來說,美國專利有三種不同的類型:發明專利、外觀專利和植物發明專利,而沒有中國的實用新型專利。而美國的商標局包辦專利和商標註冊工作。

 

那麼,什麼是植物發明專利? 它是政府對無性繁殖的顯著且新穎的植物品種給予的專利保護權利,但塊莖繁殖植物或者發現於未經栽培環境下(如野外)的植物不在此列。植物發明專利自申請日起計二十年,分別自註冊日起第三年半、七年半及十一年半繳納維持費。

 

美國發明專利自申請日起計二十年,分別自註冊日起第三年半、七年半及十一年半繳納維持費,保護範圍涉及組合物或者使用該組合物的方法的專利,其有效期可以延長,最多可以延長五年。

 

美國外觀設計專利則自註冊日起計十四年,公開後於半年內仍可提出專利申請。

 

向美國申請專利有三種途徑,一是直接向美國申請專利,二是通過巴黎公約向美國申請專利;三則是通過PCT專利合作條約向美國申請專利。

 

在申請專利的時候首先就是要提交一份國際專利申請,那麼就可以向多個國家申請專利了,申請美國專利的同時也可以申請其他國家的專利,並且不需要向每個國家提交申請,一份申請就可以搞定了。

 

然後就是美國專利申請提出普通專利申請的時候,申請人必須要在首次提交專利申請日後的12個月內,辦理國際專利申請以進入美國專利申請的手續。若是要求了國際初步審查的話,還可以在首次提交申請日後的30個月內,來辦理國際申請專利以進入美國的專利申請。

 

美國專利申請是要經過國際檢索單位的國際檢索的,之後可以得到一份高品質的國際檢索報告,該報告給出一篇或者是多篇,就可以讓專利申請人瞭解現有的技術狀況,那麼也可以對自己的發明是否具備授予專利的前景也能有個初步判斷。之後只需要向美國專利受理局繳納申請費用就可以,在申請美國專利的同時也可以申請其他國家,總之就是一起申請會更加方便。

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